Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ
Кафедра гражданского права и процесса
Д И П Л О М Н А Я Р А Б О Т А
по учебной дисциплине «Гражданское право»
на тему: «Наследование по закону»
Подготовил:
студент VI-го курса
заочно-правового факультета
специализация: Хозяйственное право Лебедев В.В.
Научный руководитель:
преподаватель Бадейко Т. В.
Минск, 2003
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 6
1.1. Основания наследования.
Время и место открытия наследства 8
1.2. Наследство и его состав 11
1.3. Субъектный состав наследственных правоотношений 16
2. КРУГ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ И
ОЧЕРЕДНОСТЬ ИХ ПРИЗВАНИЯ К НАСЛЕДСТВУ 20
3. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 28
3.1. Наследование по праву представления 28
3.2. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,
как наследники по закону 29
3.3. Право на обязательную долю в наследстве 32
4. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА 35
4.1. Понятие и способы принятия наследства 35
4.2. Переход права на принятие наследства
(наследственная трансмиссия) 38
4.3. Отказ от наследства 40
4.4. Раздел наследственного имущества 42
5. ОХРАНА НАСЛЕДСТВА И ОФОРМЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 52
ВВЕДЕНИЕ
В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час,
когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и
близким. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное
имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает
наибольшее количество споров между наследниками, а родственники часто
становятся врагами. Чтобы по возможности избежать подобного конфликта,
необходимо знать основные положения наследственного права.
Материальные условия жизни общества обуславливают и содержание
наследственного права. Иными словами, право наследования тесно связано с
развитием и укреплением частной собственности граждан. Основу же частной
собственности составляют трудовые и некоторые другие отношения, о которых,
в конечном счете, идет речь и при наследовании.
Старшее поколение, воспитанное в духе «все вокруг государственное, а
значит, и мое», теряется в нынешней ситуации. Появление частной
собственности у значительного числа граждан должно сформировать новое
отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. И думать
об этом нужно заранее.
К сожалению, средний уровень правосознания белорусских граждан крайне
низок, и, соответственно, отечественное частное право в узком смысле этого
слова (как система правовых норм, регулирующих отношения с участием
физических лиц) развито значительно слабее, чем регулирование частно-
правовых отношений, субъектами которых являются юридические лица.
Расцвет частной собственности приводит к тому, что предметом
наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль,
обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей, за
исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного
преемства ныне быть не может. Однако для утверждения этих незыблемых устоев
современной цивилизации человечеству потребовалось не одно тысячелетие.
Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества
должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что
после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с
падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не
выразит, то согласно воле закона к близким ему людям [16; с. 34].
И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся
в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало
наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к
которым сам наследодатель мог и не быть расположен.
Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого
наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которых смерть
наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия. Все
вышеизложенное и определяет актуальность избранной мною темы научного
исследования.
Однако, несмотря на то, что в законодательстве идет тенденция к
расширению свободы завещания, наследование по закону, еще долгое время на
практике будет преобладать.
Почему? Причин, думаю, несколько.
Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения
имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами
наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются
наиболее близкие родственники наследодателя.
Во-вторых, смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают
заблаговременно составить завещание.
В-третьих, для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за
«черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя
мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием
по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.
Анализ статистических данных свидетельствует, что, например, в 1996 г.
было выдано 98 946 свидетельств о праве на наследство, из них: по закону —
73167, по завещанию – 25779 [9; с. 37].
Итак, актуальность данной темы, наряду с вышеуказанными
обстоятельствами, подтверждает следующие аспекты:
Во-первых, данная тема актуальна для рассмотрения в виду фактического
отсутствия исследований новелл гражданского законодательства.
Во-вторых, вызывает интерес проведение сравнительного анализа
нововведений наследственного права с нормами ранее действовавшего
законодательства.
В-третьих, несомненно, актуально исследование новых очередей
наследования, а также сложившейся к этому времени юридической практики.
Целью данной научной работы является рассмотрение и защита прав и
свобод гражданина в рациональном применении норм наследственного права как
одного из инструментов регулирования общественных отношений.
Исходя из поставленной цели, мы ставим перед собой следующие задачи:
построить иерархичную систему законодательства о наследовании; рассмотреть
общие правили о наследовании; исследовать нововведения наследования по
закону; определить круг наследников по закону; в заключение определить
достоинства и возможные недостатки нового наследственного законодательства.
В данном исследовании мы попытаемся осветить следующие вопросы
научного исследования:
— понятие наследования. Общие положения о наследовании;
— круг наследников по закону, очередность призвания их к наследованию.
Право представления;
— особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве;
— принятие наследства и его особенности
— охрана наследства и управления им.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ
В Республике Беларусь право наследования относится к числу
конституционных.
Статья 44 Конституции Республики Беларусь говорит: «Государство
гарантирует каждому право собственности и содействует его приобретению.
Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом
как единолично, так и совместно с другими лицами. Неприкосновенность
собственности, право ее наследования охраняются законом…» [1; ст. 44].
Таким образом, право наследования означает не только право гражданина
быть призванным к наследованию и его полномочия в случае принятия
наследства, но и право гражданина в пределах, установленных
законодательством, распоряжаться принадлежащим ему имуществом на случай
смерти.
Наследование — это отношение с экономическим содержанием, по сути —
одна из сторон собственности. Категория собственности указывает на
принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования — на
принадлежность его в будущем, после смерти собственника.
Под наследственными правоотношениями (или наследованием) — понимается
переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица
(наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке,
установленном действующим гражданским законодательством.
Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие
или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не
прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и, как правило,
в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть
у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях
умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего
лица, как бы заменяя его.
Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как
правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и
нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или
универсальным правопреемством.
Универсальное правопреемство – один из основных принципов
наследственного права [48; с. 549].
В соответствии с п. 1 ст. 1031 Гражданского кодекса Республики
Беларусь наследство переходит к наследникам, если иное не вытекает из
Гражданского кодекса Республики Беларусь и иных законов, в неизмененном
виде как единое целое и в один и тот же момент [2; ст.1031].
Это означает:
во-первых, что к наследникам переходят все принадлежавшие
наследодателю права и обязанности, исключая лишь те из них, переход которых
по наследству не допускается в силу прямого указания закона либо переход
которых невозможен в силу их юридической природы.
во-вторых, что в порядке наследственного правопреемства переходят
права и обязанности вместе со способами их обеспечения и лежащими на них
обременениями.
в-третьих, переход прав и обязанностей наследодателя к принявшим
наследство наследникам осуществляется в момент совершения наследником
действий, направленных на принятие наследства. Такой наследник считается
принявшим все наследственное имущество, где бы оно ни находилось и в чем бы
оно ни заключалось [2; ст. 1069].
Характерной чертой этого правопреемства является и то, что
приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть
наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других
лиц.
Наследственное право в объективном смысле — это совокупность норм,
регулирующих отношения по переходу имущественных прав и обязанностей, а
также личных неимущественных прав умершего к другим лицам.
В этом смысле наследственное право является институтом гражданского
права с присущими только ему принципами.
По мнению российского правоведа Ю.К. Толстого, что бы ни понималось
под наследственным правом — подотрасль или один из институтов гражданского
права, наследственному праву присущи только ему свойственные принципы [48;
с. 550].
Наследственное право (право наследования) в субъективном смысле — это
право призванного к наследованию наследника на принятие наследства.
Наследование обеспечивает стабильность обязательственных
правоотношений, участником которых на момент смерти был наследодатель, так
как его права и обязанности включаются в наследственную массу и в ее
составе переходят к его наследникам. Наследование обеспечивает переход
имущества наследодателя, как правило, к его родственникам либо к близким
ему людям, способствуя тем самым укреплению семьи, отношений, основанных на
родстве.
Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно
регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой
характер.
Во-первых, оно состоит в установлении с помощью конституционных и
гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать
имущество.
Во-вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан
по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного
усмотрения.
В-третьих, сюда относятся и правовые способы защиты наследственных
прав граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят
нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию
имущества.
В Гражданском кодексе Республики Беларусь, который вступил в силу с 1
июля 1999 года, учтены многие изменения, которые произошли в последние годы
в нашем государстве, по вопросу регулирования как имущественных так и
неимущественных отношении, и особенно по отношению к праву собственности.
1.1. Основания наследования. Время и место
открытия наследства
В соответствии с п. 1 ст. 1032 Гражданского кодекса Республики
Беларусь наследование осуществляется по завещанию и по закону [2; ст.
1032].
По сравнению с Гражданским Кодексом 1964 г мы видим, что основания
призвания к наследованию поменялись местами. На первое место поставлено
наследование по завещанию, а на второе — наследование по закону. Это не
просто техническая замена, а воплощение в наследственном праве основных
начал гражданского законодательства [50; с. 139].
П. 2 ст. 1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь закрепил
принципиально важное положение о том, что наследование по закону имеет
место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего
наследства, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом
Республики Беларусь и принятыми в соответствии с ним иными актами
законодательства [51; с. 14].
При наследовании по завещанию наследники, условия и порядок
наследования определяются наследодателем. Его распоряжения излагаются в
завещании, форма которого должна соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Республики Беларусь.
Наследовании по закону – это наследование на условиях и в порядке,
указанных в законе и не измененных наследодателем.
При наследовании по закону воля наследодателя в распределении
наследства между наследниками не участвует, а права и обязанности
наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии
с установленной очередностью.
Наследование по закону имеет место тогда, когда:
1) наследодатель не оставил завещания;
2) завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей
в силу чего другая часть достанется наследникам по закону;
3) завещание признано недействительным полностью или в части (в
последнем случае наследование по закону коснется только имущества, к
которому относится недействительная часть завещания);
4) наследник по завещанию отказался принять наследство;
5) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии
другого назначенного наследника.
Под открытием наследства понимается наступление юридических фактов, с
которыми закон связывает возникновение права наследования.
Согласно ч. 1 ст. 1035 Гражданского кодекса Республики Беларусь
наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявление его
судом умершим [2; ст. 1035].
Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку:
1) Именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а
значит и потенциальные лица, участвующие в деле.
2) Не каждый из наследников сможет в силу определенных причин
выступить сам при принятии наследства. То есть с этого момента
определяется, будет ли наследник сам участвовать в процессе принятия
наследства или его интересы будет представлять иное лицо — представитель
(как правило, законный). С данным фактом связана проблема защиты
наследственных прав несовершеннолетних лиц.
3) Именно этот момент определяет состав наследственного имущества.
Только то имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из
основания его принадлежности наследодателю права и обязанности, могут
составлять наследство.
4) Определяет законодательство, применимое к наследственным
правоотношениям, его временной фактор.
5) Именно момент открытия наследства является точкой отсчета течения
срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия
наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на
наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и
обязанностей (в том числе права собственности) по наследству.
Таким образом, моментом открытия наследства, а на юридическом языке
«временем открытия наследства», признается согласно п.2 ст. 1035
Гражданского кодекса Республики Беларусь день смерти наследодателя, а при
объявлении его умершим, как указано в п. 3 ст. 41 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, — день вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим.
В соответствии со ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь
гражданин может быть признан умершим, если он отсутствует в месте
постоянного жительства и нет сведений о месте его пребывания в течение 3
лет [2; ст. 41].
Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих
смертью или дающих основание полегать его гибель от определенного
несчастного случая, — то 6 месяцев. Военнослужащий или иной гражданин,
пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен
умершим не ранее, чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий.
Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются
свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя.
В случае если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче
свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе
разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении
факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах.
Большое практическое значение при возникновении и реализации
наследственных правоотношений имеет понятие «места открытия наследства».
Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как по закону
страны, на территории которой открылось наследство, будут решаться все
вопросы, связанные с осуществлением права наследования.
Более того, именно по месту открытия наследства наследники должны
подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от
него.
Поэтому Гражданский кодекс Республики Беларусь четко определяет, что
местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства
наследодателя, а если оно не известно — место нахождения имущества или его
основной части [2; ст. 1036].
В силу закона местом жительства гражданина признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных
представителей — родителей, усыновителей или опекунов [2; ст. 19].
Доказательством места жительства наследодателя может служить справка
домоуправления, выписка из домовой книги, справка адресного бюро, копия
актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеются сведения о месте
постоянного жительства, внесенные на основании паспортных данных о прописке
умершего, и другие документы.
Например, если наследодатель умер в доме престарелых, то местом
открытия наследства будет место нахождения этого дома [39; с. 812].
При отсутствии документов, подтверждающих место жительства
наследодателя, наследники могут обратиться с заявлением об установлении
места открытия наследства в суд.
Местом открытия наследства лица, умершего в заключении, признается
последнее постоянное место жительства его до ареста [40; с. 31].
В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная
часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается
судом в порядке особого производства [3; ст. 364].
Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по
месту жительства заявителя [3; ст. 365].
1.2. Наследство и его состав
Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) — это
имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности
наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое
переходят к наследникам на основании норм наследственного права.
В наследственную массу может входить только то имущество, которое
принадлежало наследодателю на законных основаниях.
«Наследство» – не просто один из многочисленных юридических терминов,
это – конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что
понимают юристы под этим словом.
Наследство – совокупность имущественных прав и обязанностей
наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке,
установленном гражданским законом. Надо обратить внимание, что идет речь о
совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.
Главное место среди имущественных прав занимает право личной
собственности наследодателя. К наследникам переходят права на имущество,
собственником которого был умерший. Именно имущество обычно составляет
главную часть наследства (жилой дом, автомобиль, предметы домашнего обихода
и т.д.). О нем чаще всего и говориться в гражданском законе. Однако следует
иметь в виду, что некоторое имущество не входит в состав наследства.
В состав наследственного имущества (так называют имущество умершего,
переходящее по наследству) не входят те права и обязанности, которые хоть и
являются имущественными, но носят личный характер и тесно связаны с
личностью наследодателя.
Прежде всего, это алиментные права и обязанности, право пользования
жилой площадью, право на членство в кооперативной организации и др.
Однако хотя членство в кооперативной организации и не может быть
передано по наследству, но паенакопления умершего наследуется. Также в
состав наследственного имущества не входит и право на возмещение вреда,
причиненного здоровью наследодателя.
Целесообразно отметить, что в состав наследства не входят некоторые
виды денежных выплат, такие как:
а) пособие на рождение ребенка, не полученное в связи со смертью
родителей, имевших право на это пособие;
б) пособие по временной нетрудоспособности, оставшееся недополученным
ко дню смерти работника. Оно выплачивается совместно проживающим с ним
членами семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на
иждивение умершего;
в) заработная плата, недополученная умершим, также не входит в состав
наследственного имущества, а выдается членам семьи, проживающим совместно с
ним. Если же умерший жил один и не имел нетрудоспособных иждивенцев,
заработная плата включается в состав наследства;
г) сумма пенсий, оставшаяся недополученной в связи со смертью
пенсионера, не включается в состав наследственного имущества и
выплачивается тем членам семьи, которые относятся к кругу лиц,
обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца.
Предметы обычной домашней обстановки и обихода составляют особую,
отдельную часть наследства, т.к. здесь учитываются интересы тех
наследников, которые проживали совместно с наследодателем, вели с ним общее
хозяйство и пользовались этими предметами. Правило об особом порядке
наследования указанной в части имущества применяется в случае, если
наследодатель не сделал никаких распоряжений относительно ее. Они переходят
к наследникам по закону, проживающим совместно с наследодателем до его
смерти не менее одного года, не зависимо от их очередности и наследственной
доли.
Данное положение, в общем является справедливым. Ведь для лиц не
проживавших вместе с наследодателем предметы обычной домашней обстановки и
обихода (куда не входят ценные вещи) не представляет большой ценности, чего
нельзя сказать о людях, которые ежедневно пользовались этими вещами и
привыкли к ним.
Установление годичного срока совместного проживания с наследодателем
для получения предметов обычной домашней обстановки и обихода положили
конец недобросовестным действиям наследников, которые ранее не поддерживали
никакой связи с наследодателем и переезжали к нему незадолго до его смерти
с целью получить сверх причитающейся им наследуемой доли его предметов
домашней обстановки и обихода.
Однако, наследники должны не только проживать с умершим в одной
квартире, но и пользоваться вместе с ним предметами домашней обстановки и
обихода для удовлетворения повседневных бытовых нужд.
Поэтому если наследники проживали в одной квартире с наследодателем,
но не вели с ним общего хозяйства, то они не вправе претендовать на
наследование предметов домашнего обихода.
Если наследство состоит лишь из предметов домашней обстановки и
обихода, то оно все переходит только к наследникам, проживающим совместно с
наследодателем.
Если никто из наследников по закону не проживал совместно с умершим,
предметы домашней обстановки и обихода наследуются в общем порядке, то есть
переходят к наследникам той очереди, которая призывается к наследованию.
Факт совместного проживания наследника с наследодателем тщательно
проверяется нотариусом.
На мой взгляд, законодатель не проработал досконально ситуации, когда
наследственная масса состоит исключительно или в основном из предметов
обычной домашней обстановки и обихода, и неправомерно устранил от
наследования категорию необходимых наследников.
Возникает вопрос, почему несовершеннолетний ребенок или же иное лицо,
относящееся к категории необходимых наследников, ничего не получает по
наследству, если наследственная масса состоит исключительно из предметов
обычной домашней обстановки и обихода и имеется другой наследник,
проживающий в отличие от данного лица совместно с наследодателем!?
Гражданское законодательство не дает перечня предметов обстановки и
обихода. К вещам данной категории нотариальная практика относит такие
предметы, которые необходимы людям для удовлетворения бытовых нужд
(например, мебель, постельные принадлежности, кухонную утварь и др.).
Не относят к предметам обычной домашней обстановки и обихода:
а) вещи, применяемые для профессиональной деятельности (библиотека
ученого, инструменты врача, пишущая машинка, инструменты музыканта и др.)
б) предметы роскоши (изделия из драгоценных металлов, драгоценные
камни, дорогостоящая мебель, автомобиль, старинные золотые и серебряные
монеты, дорогие ковры, картины и др.)
В гражданском законодательстве отсутствуют критерии понятия «предметы
роскоши», поэтому не редко возникают затруднения, какое имущество следует
отнести к предметам домашней обстановки, а какое к предметам роскоши.
Спор о том, является конкретная вещь ценностью или предметом домашней
обстановки, решается судом с учетом характера вещи и обстоятельств дела и
зависит от уровня благосостояния общества.
Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной
ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить
экспертизу.
Выше указывалось, что в состав наследства входят не только
имущественные права, но и обязанности наследодателя. Лицо, вступившее в
наследство, становиться субъектов прав и обязанностей имущества, к нему
перешедшего. Поэтому наследник несет «бремя наследства», т.е. отвечает по
долгам [34; с. 38].
Это основная группа обязанностей, переходящих к наследникам.
Прав без обязанностей не бывает, и одной из обязанностей наследника в
случае принятия им наследства является оплата долгов наследодателя. Однако
наследник отвечает по долгам наследодателя только в пределах действительной
стоимости перешедшего к нему наследственного имущества [2; ст. 1086].
Обязанность наследников рассчитаться по долгам наследодателя вытекает
из сущности универсального преемства. Наследники принявшие наследство,
отвечают по долгам наследодателя не всем своим имуществом, а лишь в
пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного
имущества.
При наличии нескольких наследников наступает долевая ответственность.
Каждый из наследников отвечает в пределах полученной доли. Если предмет
обязательства не делим, то наследники несут перед кредитором наследодателя
солидарную ответственность [2; ст.ст. 304, 1086].
В состав долгов наследодателя могут входить долги, имевшиеся на день
открытия наследства. К ним относятся, во-первых, обязанности наследодателя,
вытекающие из различного рода договоров — займа, купли-продажи, жилищного
или имущественного найма, а также внедоговорных обязательств — по
возмещению причиненного вреда. Во-вторых, расходы, произведенные в связи с
болезнью и со смертью наследодателя, на содержание граждан, находившихся на
иждивении наследодателя, расходы по охране наследственного имущества, по
управлению им.
До момента принятия наследниками наследства нотариусы могут давать
распоряжение об оплате за счет наследственного имущества расходов,
связанных с погребением наследодателя. Если в составе наследственного
имущества отсутствуют денежные суммы, то нотариус может дать распоряжение о
выдаче вещей, оставшихся после умершего, стоимость которых не должна
превышать произведенных расходов. В подтверждение таких расходов нотариус
истребует счета магазинов, справки лечебных учреждений, акты комиссии по
организации похорон и другие документы.
Кредиторы наследодателя (человек или организация, которым умерший
должен деньги или имущество) должны заявить о своих требованиях в течение
шести месяцев со дня открытия наследства путем подачи заявления, где
необходимо указать, какую сумму и на каком основании должен умерший, Этот
срок предусмотрен для всех кредиторов, независимо от того, наступил или еще
не наступил срок исполнения их требований. Претензии предъявляются
независимо от наступления срока соответствующих требований. Например, если
срок уплаты долга истекает только через год после смерти должника, то
независимо от этого обстоятельства кредитор вправе потребовать уплаты долга
наследниками в течение шести месяцев после смерти должника.
Несоблюдение этих правил влечет за собой утрату кредиторами
принадлежавших им прав требования. Поскольку закон содержит специальное
указание о том, что не предъявление кредиторами наследодателя претензий по
его долгам в течение шести месяцев со дня открытия наследства влечет за
собой утрату права требования, в отношении указанного срока не подлежат
применению правила о восстановлении, перерыве и приостановлении срока
давности. О поступивших претензиях нотариус обязан известить наследников.
Кредитор наследодателя может предъявить иск в суде к наследственному
имуществу. Ответчиками по таким искам выступают заинтересованные лица.
Несоблюдение изложенных правил влечет за собой утрату кредиторами
принадлежавших им прав требования.
По праву наследования может переходить ряд неимущественных прав,
принадлежащих наследодателю. Так, к наследникам автора в составе
перешедшего к ним авторского права помимо правомочия на получение
вознаграждения за использование произведения входя и такие неимущественные
права, как право на воспроизведение, опубликование и распространение
произведения.
К наследникам авторов изобретений, открытий, рационализаторских
предложений, промышленных образцов переходит право получить на имя умершего
авторское свидетельство или патент об изобретении либо на промышленный
образец, диплом об открытии, удостоверение о рационализаторском
предложении.
1.3. Субъектный состав наследственных правоотношений
При определении кто является субъектами наследственных правоотношений,
нет четких позиций.
Одни авторы отмечают, что «субъектами наследственного правоотношения
являются наследодатель и наследники» [21; с. 222].
Другие считают, что наследодатель субъектом наследственного
правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений
быть не могут» [48; с. 551].
Наследодатель — это гражданин, после смерти, которого его права и
обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим
лицам. Это может быть гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин
или лицо, не имеющее гражданства. При жизни гражданина все его имущество
принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в
завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не
имеют.
Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные
граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а
такое событие, как смерть человека.
Недееспособный гражданин, в частности несовершеннолетний, получивший
имущество при жизни в порядке наследования либо дарения, в случае смерти
окажется наследодателем по поводу этого имущества. После смерти гражданина,
призванного судом недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия,
откроется наследство на принадлежащее ему имущество. Основанием для
наследования в этом случае явится закон.
Наследник — это лицо, которое призывается к наследованию в связи со
смертью наследодателя.
В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского
права: им может быть и гражданин, и юридическое лицо, и государство в
целом. Наследником может быть любой гражданин независимо от его
дееспособности.
Юридические лица, в том числе и иностранные, могут быть наследниками
только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию
необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия
наследства.
Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности.
Таким образом, все граждане с момента рождения и до наступления смерти
могут быть наследниками. При этом не имеет значения пол, возраст,
национальность гражданина и т.п.
Наследниками также могут быть лица, находящиеся в местах лишения
свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни
или слабоумия.
Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко
дню открытия наследства [2; ст. 1037]. Этими лицами при наследовании по
закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся
после его смерти.
Ребенок становиться наследником, если родился живым и не зависимо от
того, сколько он времени прожил. Если родившийся прожил непродолжительное
время, умер до того, как от его имени оформлено принятие наследства, право
на принятие этого наследства переходит к его наследникам по закону [40; с.
8].
Право на наследство (либо право быть наследником) не зависит от
гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут
граждане Республики Беларусь, иностранцы и лица без гражданства, поскольку
они пользуются в Республике Беларусь гражданской правоспособностью наравне
с гражданами Республики Беларусь.
Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его
наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день
его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления
решения суда в законную силу.
Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно
ограничен. Действующее гражданское законодательство содержит категорию лиц,
которые не имеют права наследования в силу своего недостойного поведения.
В частности, не имеют права наследовать по закону лица, которые
умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь
[2; ст. 1038].
Отстраняются от наследства также лица, которые способствовали
призванию их к наследованию противозаконными действиями против кого-либо из
наследников или иными умышленными противозаконными действиями
способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо
увеличению причитающейся им доли наследства.
Гражданское законодательство требует, чтобы такого рода обстоятельства
были подтверждены в судебном порядке.
Противозаконными, влекущими за собой лишение права на наследство,
являются действия, наказуемые в уголовном порядке, например угроза
наследникам, чтобы они отказались от наследства, убийство, покушение на
жизнь кого-либо из наследников, подделка документов и другие. При этом не
имеют значения мотивы преступных действий для получения наследства или в
силу иных побуждений.
Однако, убийца может быть призван к наследованию имущества убитого им
родственника, если будет установлено, что в момент убийства он был
невменяем [22; с. 319].
Некоторые граждане лишаются права наследования по закону.
Так, не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении
которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на
момент открытия наследства. Лишение родительских прав должно быть
подтверждено ранее состоявшимся решением суда.
Если родители или усыновители злостно уклонялись от своих обязанностей
по содержанию детей или усыновленных, они также лишаются права наследовать
после их смерти.
Точно так же не имеют право наследовать после родителей или
усыновителей совершеннолетние дети или усыновленные, злостно уклонявшиеся
от выполнения обязанностей по их содержанию.
Злостное уклонение от исполнения обязанностей по содержанию
наследодателя должно быть подтверждено приговором суда, или материалами
гражданского дела о взыскании алиментов в его пользу, или другими
доказательствами.
Граждане, лишенные права на наследство в порядке ст. 1038 Гражданского
кодекса Республики Беларусь, не призываются и к наследованию обязательной
доли, так как наследование обязательной доли относится к наследованию по
закону.
Лишение права наследования, как правило, в судебном порядке. И только
если основание к устранению от наследования установлено достоверно
(например, решением суда о лишении родительских прав и т.п.) и отсутствует
спор о наследстве, гражданин может быть исключен из состава наследников
нотариусом пи выдаче свидетельства о праве на наследство.
Субъектом наследственных правоотношений («наследником») может быть и
государство.
Статья 1039 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержит перечень
ситуаций, когда имущество полностью или частично переходит государству и
называет имущество, переходящее к государству, выморочным.
Наследование всего имущества имеет место:
— когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
— когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не
имеют такого права в силу установленных законом оснований;
— когда ни один из наследников не принял наследства, либо все
отказались в пользу государства. Если при отсутствии наследников по закону
завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к
государству.
Порядок возбуждения и рассмотрения таких дел в судах регулируется ст.
381 и 382 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь.
Хотелось бы отметить, что в этих случаях входящее в состав наследcтва
авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю
в авторском вознаграждении прекращается [30; с. 558].
2. КРУГ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ И
ОЧЕРЕДНОСТЬ ИХ ПРИЗВАНИЯ К НАСЛЕДСТВУ
При отсутствии завещания наступает наследование по закону. Это
означает, что к наследованию призываются лица, указанные в законе. Круг
таких лиц и очередность призвания к наследству определяются законом в
зависимости от степени родства и других обстоятельств.
Действующий Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает
наследников четырех и последующих очередей, к которым относятся
родственники третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства.
Степень родства является новым правовым институтом. Она определяется
числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого
наследодателя в это число не входит [29; с. 553].
По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители
умершего [2; ст. 1057].
Происхождение детей-наследников от родителей-наследодателей должно
быть установлено по правилам главы 8 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье.
Следует обратить внимание на несколько моментов.
Употребляя термин «дети» законодатель имеет в виду сыновей и дочерей
наследодателя, родившихся в зарегистрированном браке. Что касается детей,
родившихся в незарегистрированном браке, или, как еще говорят, «внебрачных
детей», то после матери они наследуют всегда, а после отца лишь в тех
случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законном порядке:
либо органами ЗАГСа на основании совместного заявления родителей, либо
судом.
До 8 июля 1944 года фактические брачные отношения приравнивались к
зарегистрированному браку. Поэтому если лицо, с которым мать состояла в
зарегистрированном браке, записано отцом ее детей, родившихся до 8 июля
1944 года, в книге записей актов гражданского состояния, то такие дети имею
право наследовать после смерти отца.
В декабре 1999 г. умер гражданин С. В нотариальную контору по месту
открытия наследства подали заявления о принятии наследства его жена С. ,
брак с которой был зарегистрирован в 1947 г., и сын, рожденный в этом браке
в 1948 г. Кроме того, подали заявления о принятии наследства и две дочери
умершего (рождения 1938 г. и 1940 г.) от брака с гр-кой Ж. Этот брак
зарегистрирован не был. В 1946 г. гр-н С. прекратил фактические брачные
отношения с гр-кой Ж. и вступил в зарегистрированный брак с гр-кой С.
Нотариальная контора правильно признала наследниками после гр-на С. и его
дочерей, рожденных в незарегистрированном браке до Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. Это обстоятельство подтверждалось
свидетельствами о рождении, где наследодатель был записан их отцом.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. установил,
что правовую силу имеет лишь брак, зарегистрированный в органах загса.
Лицам, фактически состоявшим в брачных отношениях, предоставлялась
возможность оформить свои отношения путем регистрации брака, указав срок
фактической совместной жизни.
В этих условиях ребенок, родившийся от родителей, не состоявших в
зарегистрированном браке, приобретал все права, в том числе и по
наследованию в отношении отца, если мать вступила впоследствии с ним в
зарегистрированный брак и он признал себя отцом ребенка. При этом не имеет
значения тот факт, родился ли ребенок до или после принятия Указа от 8 июля
1944 г. В этом случае делалась соответствующая запись в книге записей актов
гражданского состояния, выписка из которой служит доказательством
происхождения ребенка от данного отца.
В тех случаях, когда фактические брачные отношения, существовавшие до
издания Указа от 8 июля 1944 г., не могли быть зарегистрированы вследствие
смерти или пропажи без вести одного из лиц, состоящих в таких отношениях,
другой стороне в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 ноября 1944 г. предоставлялось право обратиться в суд с заявлением о
признании ее супругом умершего или пропавшего без вести лица.
Признание заявителя на основании решения суда супругом умершего или
пропавшего без вести имеет своим последствием признание происхождения от
этих лиц и детей, рожденных до 8 июля 1944 г., во время существования между
супругами фактических брачных отношений.
Конечно, наследственные права после умерших или пропавших без вести до
10 ноября 1944 г. уже реализованы. Тем не менее необходимость в
установлении фактических брачных отношений с такими лицами возникала много
лет спустя и может возникнуть и в настоящее время.
Например, для оформления пережившим супругом своих наследственных
прав, для установления родства при наследовании после деда или бабки по
линии пропавшего без вести или умершего отца и т. д.
Так, если пережившим супругом был отец, то в случае его смерти для
установления происхождения от него детей, родившихся до 8 июля 1944 г.
(если он не записан отцом в свидетельстве о рождении детей), необходимо
судебное установление того факта, что мать детей состояла с ним в
фактических брачных отношениях.
Гр-ка М. обратилась в суд с заявлением об установлении факта, что она
с 1940 г. по день смерти гр-на Д.— 23 октября 1944 г.— состояла с ним в
фактическом браке. Установление этого факта повлекло признание гр-на Д.
отцом ее сына 1942 г. рождения, который имеет право наследования после
смерти деда по линии погибшего отца.
Гр-ка Ф. состояла в фактических брачных отношениях с гр-ном П.,
погибшим в период Великой Отечественной войны, на имя которого был
зарегистрирован жилой дом. После гибели мужа она продолжала жить в этом
доме и фактически приняла наследство, однако своих наследственных прав
своевременно не оформила. В связи с необходимостью продать дом гр-ка Ф.
обратилась в суд, который установил, что она состояла с гр-ном П. в
фактическом браке. Указанное решение явилось основанием для выдачи ей
свидетельства о праве на наследство [40; с. 39].
Под «усыновленными» понимаются дети, чье усыновление юридически
оформлено в соответствии с правилами установленном Кодексом Республики
Беларусь о браке и семье.
Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные
права по отношению к своим кровным родителям, поэтому усыновленный и его
потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и
других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и
другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после
смерти усыновленного и его потомства.
При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной
стороны, и усыновитель, и его родственники — с другой, в полной мере
приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам), то
есть усыновленный и его потомство наследуют после смерти усыновителя и его
родственников, а усыновитель и его родственники — после смерти
усыновленного и его потомства.
Возможно усыновление ребенка одним лицом. В таком случае по желанию
матери, если усыновителем является мужчина, или по желанию отца, если
усыновителем является женщина, между родителями по происхождению и
усыновленным могут быть сохранены как личные неимущественные, так и
имущественные права и обязанности. Кодекс Республики Беларусь о браке и
семье исходит также из того, что если один из родителей усыновленного
ребенка умер, то по просьбе деда или бабки ребенка могут быть сохранены,
если того требуют интересы ребенка, личные неимущественные и имущественные
права и обязанности ребенка по отношению к родственникам умершего родителя.
Когда о сохранении правоотношений усыновленного с одним из родителей или с
родственниками умершего родителя указано в решении суда об усыновлении, то
усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих
родственников, а родственники наследуют по закону после смерти
усыновленного и его потомства.
Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся
в таком браке, поэтому их наследственные права приравниваются к
наследственным правам детей, родившихся в действительном браке.
Пасынки и падчерицы не наследуют по закону после смерти отчима или
мачехи, так как не включены в качестве наследников по закону ни в одну из
очередей таких наследников. Но они могут быть отнесены к числу наследников
по закону и будут наследовать после смерти отчима либо мачехи, если к
моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного
года находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним.
Не совсем просто и понятием «супруг». Прежде всего, этим понятием
охватываются лица, состоявшие с наследодателем в зарегистрированном браке
на момент открытия наследства. Бывший супруг права на наследство не имеет,
он утрачивает его с момента расторжения брака.
Важно отметить, что брак считается расторгнутым с момента регистрации
этого обстоятельства в органах ЗАГС, а не с момента вынесения решения суда
о расторжении брака. Если будет доказано, что брак с наследодателем
фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не менее
пяти лет до открытия наследства проживали раздельно, то по решению суда
супруг может быть отстранен от наследования по закону [2; ст. 1065].
Относительно редакции соответствующей нормы в проекте части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации Ю.К. Толстым высказано мнение,
что она вызывает известные сомнения, поскольку неосновательно ущемляет
права пережившего супруга наследодателя, брак с которым не расторгнут. К
тому же она противоречит положениям Семейного кодекса Российской Федерации,
определяющим момент прекращения прав и обязанностей супругов [48; с. 551].
Хотя редакция п. 2 ст. 1065 Гражданского кодекса Республики Беларусь
несколько отличается от редакции п. 2 ст. 1278 проекта части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации, критическое замечание Ю.К.
Толстого вполне применимо и к нему.
Кстати, понятие «фактическое прекращение брака» Кодекс Республики
Беларусь о браке и семье не использует. В нем употребляется понятие
«фактическое прекращение семейных отношений», которое куда ближе к истине,
нежели «фактическое прекращение брака». Указанные в п. 2 ст. 1065
Гражданского кодекса Республики Беларусь обстоятельства не являются
основанием для лишения нетрудоспособного супруга права на обязательную долю
в открывшимся после смерти супруга наследстве.
Из лиц, охватываемых понятием «родители» умершего, мать наследует
всегда, а отец — только в случаях, когда он состоял с матерью в
зарегистрированном браке, либо когда отцовство установлено в
предусмотренном законом порядке.
При отсутствии у умершего наследников первой очереди наследниками по
закону второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры
наследодателя [2; cт. 1058].
Полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих отца и
мать, а неполнородными — которые имеют либо общего отца, либо общую мать.
При наследовании по закону полнородные братья и сестры преимуществ перед
неполнородными не имеют.
Например, супруги Н. имели двоих детей — сына Николая и дочь
Анастасию. После смерти жены гр-н Н. вступил в брак с гр-кой К., у которой
от первого брака была дочь Мария. От второго брака с гр-ном Н. родилась
дочь Нина. В 2001 году умер Николай Н. Поскольку его отец (гр-н Н.) умер
несколько лет назад и не было других наследников первой очереди, к
наследованию были призваны его полнородная сестра Анастасия и неполнородная
(единокровная) сестра Нина.
Важно отметить, что сводные братья и сестры друг после друга не
наследуют.
Сводными братьями и сестрами являются входящие в одну семью дети, у
которых нет ни общей матери, но общего отца, то есть дети каждого из
супругов. Один из супругов является для детей отцом (матерью), а другой —
отчимом (мачехой) и наоборот. Сводные братья и сестры не состоят между
собой в родстве [38; с. 23].
Например, у каждого из супругов имеются дети от первого брака. Эти
дети в родстве между собой не состоят и, следовательно, не наследуют один
после другого. В указанном выше примере сводная сестра Мария не наследует
после смерти Николая Н.
Третьей очередью являются дед и бабка умершего как со стороны, отца,
так и со стороны матери, четвертой — полнородные и неполнородные братья и
сестры родителей наследодателя, то есть дяди и тети наследодателя.
Дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери призываются
к наследованию по закону, если внук (внучка) были рождены в браке.
Если же наследодатель рожден вне брака, то дед и бабка со стороны
матери наследуют после смерти внука или внучки всегда, а дед и бабка со
стороны отца — если происхождение их от родителей, не состоящих в браке,
установлено путем подачи совместного заявления отцом и матерью ребенка в
государственные органы, регистрирующие акты гражданского состояния, либо
отцовство установлено в судебном порядке по заявлению одного из родителей
или опекуна, попечителя ребенка, а также самого ребенка по достижении им
совершеннолетия [5; ст.ст. 52, 53].
Надо заметить, что все наследники той очереди, которая призвана к
наследованию, наследуют в равных долях, то есть имущество умершего делится
между ними поровну. Следовательно, если есть наследник первой очереди и
наследники второй очереди, то первый получает все, а вторые — ничего.
Если нет наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди,
право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей,
четвертой, пятой и шестой степени родства, не относящиеся к наследникам
предшествующих очередей, причем родственники более близкой степени родства
устраняют от наследования родственников более далекой степени родства.
Это прадеды и прабабки наследодателя, его двоюродные внуки и внучки,
деды и бабки, правнуки и правнучки, племянники и племянницы, дяди и тети,
праправнуки и праправнучки и троюродные внуки и внучки, братья и сестры.
Перечисленные родственники наследодателя образуют так называемые
последующие очереди, которых, судя по степеням родства, также четыре.
Наследники последующих очередей призываются к наследованию по закону при
отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и четвертой
очереди. Но они могут быть призваны к наследованию по закону вместе с
наследниками предшествующих очередей как нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя [2; cт.1063].
Гражданский кодекс предусматривает, что родственники более близкой
степени родства устраняют от наследования родственников более далекой
степени родства, то есть родственники четвертой степени призываются при
отсутствии родственников третьей степени, родственники пятой степени — при
отсутствии родственников третьей и четвертой степени, и родственники шестой
— при отсутствии родственников третьей, четвертой и пятой степени родства.
Призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют
в равных долях.
Таким образом, к наследованию призываются:
1) в качестве наследников третьей степени родства – прадедушки,
прабабушки наследодателя;
2) в качестве родственников четвертой степени родства – дети родных
племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные
братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
3) в качестве родственников пятой степени родства – дети двоюродных
внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его
двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его
двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
4) в качестве родственников шестой степени — дети его двоюродных
правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети его
двоюродных племянников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети его
двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры) [17; с. 355].
Как видно, что разобраться с очередностью наследования родственников
по степени родства нетрудно, поскольку п. 3 ст. 1061 Гражданского кодекса
Республики Беларусь указана не только последовательность степеней родства,
но и указан перечень родственников, которые относятся к той или иной
степени родства.
В результате получается восемь очередей наследования.
По сравнению со ст. 527 Гражданского кодекса 1964 года изменился круг
наследников, которых относят ко второй, третьей и четвертой очередям.
Из числа наследников второй очереди исключены дед и бабка
наследодателя, как со стороны отца, так и со стороны матери. Они включены в
число наследников третьей очереди.
В силу ст. 1060 Гражданского кодекса к наследникам четвертой очереди
относятся дяди и тети умершего. По Гражданскому кодексу 1964 года вместе с
племянниками и племянницами, двоюродными браться и сестрами умершего, его
прадедом и прабабкой, как со стороны отца, так и со стороны матери
относились к наследникам третьей очереди. Упомянутые наследники, которые
являлись наследниками третьей, а также четвертой очереди, по ныне
действующему кодексу наследуют или по праву представления, или в качестве
родственников третьей и последующих степеней [29; с. 568].
Круг наследников по закону очень широк. Прав Ю. К. Толстой, когда
сомневается в оправданности расширения круга наследников по закону до
шестой степени родства.
Действительно, установить столь дальнее родство зачастую крайне
трудно, а то и невозможно [48; с. 551].
Однако, как отмечает, Суханов Е.А., не нужно пугаться того, что будет
слишком много кандидатов в наследники. Некоторые родственники чаще всего не
доживают до момента наследования, скажем, прабабушки и прадедушки
наследодателя.
Главный смысл данной новеллы состоит в том, чтобы не допустить случаев
выморочности наследственного имущества — оно должно оставаться в кругу
родственников наследодателя (близких или, если так сложится жизнь, хотя бы
дальних).
Это разумно, ибо практика показывает, что государство обычно не очень
заинтересовано в переходе к нему наследственного имущества, особенно когда
оно состоит из предметов домашней обстановки и обихода, и, надо сказать,
распоряжается им не лучшим образом.
Совсем недавно в средствах массовой информации сообщалось о судьбе
наследственного имущества Галины Улановой, знаменитой балерины. После нее
не осталось прямых наследников по закону, но две племянницы готовы были
принять ее имущество. Тем не менее оно как выморочное перешло государству.
Налоговые органы (представляющие в данном случае интересы государства)
сочли это имущество малоценным и решили продать его за бесценок, лишь бы
получить хоть какую-то прибыль. Между тем некоторые предметы (возможно,
прямой денежной ценности действительно не имеющие) представляют собой
памятники истории. Это письма известных деятелей культуры, дневники, афиши
и программы спектаклей и пр. И если бы родственники стали наследниками,
они, очень вероятно, использовали бы полученное по назначению — скажем, для
создания музея. Поэтому нам считается правильным расширение круга
наследников по закону.
Расширение круга наследников по закону, с одной стороны, ограничивает
вероятность того, что имущество в конце концов унаследует государство. С
другой стороны, расширение круга наследников влечёт за собой увеличение
числа претендентов на наследство.
3. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ
3.1. Наследование по праву представления
Следует сказать несколько слов о такой вещи, как наследование по праву
представления. Наследниками по закону объявлены некоторые лица, которые
наследуют и по праву представления.
В том случае, если наследник по закону умирает до открытия наследства
или одновременно с наследодателем, его доля переходит к его потомкам. Такое
правило установлено не для всех очередей, а только для первой, второй и
четвертой.
Внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники,
двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления,
то есть, как уже было указано выше, доля наследника по закону, умершего до
открытия наследства, переходит к его соответствующим потомкам и делится
между ними поровну.
Внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники,
двоюродные братья и сестры призываются к наследованию в качестве
наследников по закону соответствующей очереди, если ко времени открытия
наследства нет в живых того лица, который был бы наследником.
Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при
наследовании по закону их умершему родственнику.
Например, у гражданина П. было двое детей. Дочь умерла за несколько
лет до смерти П., оставив двоих детей. К наследованию после гр-на П.,
призваны жена, сын и два внука — дети умершей дочери. Если бы дочь была
жива, ей причиталась бы 1/3 наследства. Эту часть и будут наследовать ее
дети, то есть внуки наследодателя. Каждый из них получит 1/6 часть
наследства, тогда как жена и сын — по 1/3 [40; с. 45].
Гражданский кодекс предусматривает, что если об этом указано в
завещании, то не наследуют по праву представления потомки наследника по
закону, которого завещатель лишил права наследования.
Согласно п. 3 ст. 1062 Гражданского кодекса Республики Беларусь могут
быть отстранены судом от наследования по праву представления потомки
умершего до открытия наследства наследника, который мог быть отстранен от
наследования по основаниям, указанным в ст. 1038 Гражданского кодекса, если
суд сочтет призвание их к наследованию противным основам нравственности.
Возможность применения на практике указанной нормы сомнительна,
поскольку противозаконные действия, указанные в п. 2 ст. 1068 Гражданского
кодекса, могут быть основанием для отстранения от наследования по закону
лишь лиц, которые их совершили. Следовательно, применить п. 2 ст. 1062
Гражданского кодекса можно лишь тогда, когда суд установит факт совершения
таких действий. Когда нет в живых того, кто подозревается в их совершении,
и того, против чьей последней воли они совершались, установить такие факты
сложно либо вообще невозможно.
В Гражданском кодексе 1964 г. наследниками по праву представления были
названы только внуки и внучки наследодателя. Они могли претендовать на
имущество дедушек и бабушек в тех случаях, когда к моменту открытия
наследства не оказывалось в живых их родителей или того из их родителей,
кто призывался бы к наследованию по закону [50; с. 138].
Теперь по праву представления наследуют не только внуки, но и
племянники и племянницы, а также некоторые другие родственники (например,
двоюродные братья и сестры), и одновременно перечисленные категории
включены в круг наследников по закону.
3.2. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,
как наследники по закону
К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица,
состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При
наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди,
которая призывается к наследованию.
Однако условия призвания их к наследованию, так же как и определение
причитающейся им части наследства, по сравнению с нормами Гражданского
кодекса 1964 года изменены.
В отличие от Гражданского кодекса 1964 года, нетрудоспособные
иждивенцы не входят в круг обязательных наследников по закону. Наследование
ими регулируется специальной нормой — ст. 1063 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
Они имеют право претендовать на наследство независимо от того, какая
очередь призывается к наследованию.
Для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не
требуется нахождения его на полном содержании наследодателя. Достаточно,
если он получал от последнего такую помощь, которая была для него основным
и постоянным источником средств к существованию. Эта помощь не обязательно
должна быть единственным источником существования. Иждивенец мог иметь и
другие источники (например, получать пенсию, стипендию и т.п.), но менее
значительные, чем получаемая от наследодателя помощь.
По одному из дел суд признал факт нахождения несовершеннолетнего сына
гражданки М. на иждивении умершего К. при следующих обстоятельствах:
гражданка М. с несовершеннолетним сыном Анатолием в течение 7 лет проживала
совместно с умершим К. как член семьи. Основным источником средств к
существованию для несовершеннолетнего сына М. являлась заработная плата К.,
который приобретал для ребенка вещи, организовывал отдых во время каникул.
Умерший считал Анатолия своим сыном, проявлял о нем заботу как отец. Эти
обстоятельства были подтверждены показаниями свидетелей, соседей по
квартире, близких друзей К. О проживании Анатолия у умершего в качестве
члена его семьи свидетельствовали и справки детских учреждений.
Суд признал, что получение гражданкой М. пособия как одинокой матерью,
а также заработной платы, достаточной для содержания сына, не может служить
основанием для отказа в установлении факта нахождения несовершеннолетнего
на иждивении умершего.
Для призвания их к наследованию необходимым условием для всех их
является нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его
смерти.
При этом они разделены на две категории. К первой относятся те
нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону
второй и последующих очередей, а ко второй — которые не входят в круг
наследников по закону ни первой, ни последующих очередей.
Иждивенцы, которые входят в круг наследников первой очереди, наследуют
не по ст.1063 Гражданского кодекса Республики Беларусь, а по правилам
ст.1057 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Нетрудоспособные иждивенцы первой категории делятся на две группы:
1) которых наследодатель был обязан по закону содержать;
2) которых наследодатель не был обязан по закону содержать.
Условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя и определение их доли предусмотрены ст.1063 Гражданского
кодекса Республики Беларусь.
Согласно этой статье, нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе с
той очередью наследников по закону, которая призывается к наследованию.
Речь идет о лицах, относящихся к числу наследников, указанных в законе, и
являющихся нетрудоспособными к моменту открытия наследства, но не входящих
в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию.
Нетрудоспособные иждивенцы в этом случае наследуют не более одной
четвертой части наследства.
Однако в случае, если наследодатель был обязан по закону их содержать,
они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призвана к
наследованию.
Круг нетрудоспособных иждивенцев, входящих в число наследников по
закону, которых наследодатель не обязан был содержать, и тех, которых в
силу закона обязан был содержать, указаны в п. 1 ст. 1063 Гражданского
кодекса Республики Беларусь.
Из п. 2 ст. 1063 Гражданского кодекса Республики Беларусь следует, что
нетрудоспособные иждивенцы не относятся ни к одной из очередей наследников,
указанных в законе. Их отнесение к числу наследников по закону связано:
во-первых, с тем, что к моменту открытия наследства они являлись
нетрудоспособными;
во-вторых, с необходимостью нахождения не менее года на иждивении
наследодателя;
в-третьих, с необходимостью именно совместного проживания в течение
одного года.
Юридический состав данной нормы позволяет отнести нетрудоспособных
иждивенцев к числу наследников по закону.
Это в частности могут быть отчим, мачеха, дед, бабка. При наличии
других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той
очереди, которая призывается к наследованию. Здесь законодатель не
определяет тех нетрудоспособных иждивенцев, которых наследодатель обязан
был содержать и в отношении которых он связан такой обязанностью.
Эти нетрудоспособные иждивенцы наследуют не более одной четвертой
части наследства, если имеются в очереди другие наследники по закону. При
отсутствии же у умершего других наследников по закону указанные
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в равных
долях.
Следует отметить, что законодатель, указывая на бесспорный факт
призвания нетрудоспособных иждивенцев к наследованию, связывает это с
необходимостью нахождения их на иждивении к моменту открытия наследства не
менее одного года.
При этом указывается, когда такое право основывается на обязательной
необходимости совместного проживания и когда этого не требуется.
Исходя из буквального толкования содержания ст. 1063 Гражданского
кодекса Республики Беларусь выражение «к моменту открытия наследства»
означает, что не требуется быть нетрудоспособным не менее года, а требуется
лишь нахождение на иждивении не менее года к моменту открытия наследства.
Что же касается времени наступления нетрудоспособности и ее
продолжительности, то этот факт значения не имеет, главное, чтобы лица,
находящиеся на иждивении, не менее года стали нетрудоспособными к моменту
открытия наследства.
При наличии других наследников нетрудоспособные иждивенцы наследуют не
более одной четвертой части наследства. Это означает, что они могут
унаследовать и менее одной четвертой части наследуемого имущества. К тому
же речь идет о наследовании только той части от всего имущества независимо
от того, сколько нетрудоспособных иждивенцев призывается к наследованию
(один, два или более).
3.3. Право на обязательную долю в наследстве
Наследниками по закону являются лица, имеющие право на обязательную
долю в наследстве. Их называют необходимыми наследниками.
Принцип свободы завещания позволяет завещателю указать в качестве
наследника любое лицо, не считаясь при этом с интересами ближайших
родственников. Гражданский кодекс исходит из того, что интересы некоторых
из них должны быть защищены от его своеволия, а поэтому ст. 1064
Гражданского кодекса предусматривает право несовершеннолетних или
нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и
супруга на обязательную долю в наследстве.
Суть этого права заключается в том, что независимо от содержания
завещания указанные лица будут наследовать даже вопреки воле завещателя.
Завещатель должен знать об этом, и поэтому нотариус при удостоверении
завещания обязан разъяснить ему содержание ст. 1064 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
Так как правило об отстранении недостойных наследников от наследования
распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в
наследстве, то в случае признания их недостойными необходимые наследники
лишаются такого права [2; ст. 1038].
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь разъяснил, что при
наследовании по правилам ст. 1063, 1064 Гражданского кодекса Республики
Беларусь к нетрудоспособным относятся:
1) женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет;
2) инвалиды I, II и III группы независимо от того, назначена ли им
пенсия по возрасту или инвалидности;
3) лица, не достигшие 18 лет.
Размер обязательной доли в наследстве — не менее половины доли,
которая причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону.
При определении обязательной доли необходимо учитывать всех
наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, независимо
от принятия ими наследства, и исходить из всего состава наследственного
имущества [7; с. 21].
В обязательную долю засчитывается все, что необходимый наследник
получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость
установленного в пользу такого наследника завещательного отказа, стоимость
имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.
Право на обязательную долю удовлетворяется прежде всего из
незавещанной части наследства.
Доли в наследственном имуществе наследников по закону определяются
после того, как удовлетворено право на обязательную долю необходимых
наследников.
Если для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве,
в завещании установлены какие-либо ограничения или обременения, например,
установлено возложение, то они действительны лишь в отношении той части
переходящего к нему наследства, которая превышает обязательную долю.
В отличие от ранее действовавшего Гражданского кодекса размер
обязательной доли в наследстве уменьшен с двух третей до половины доли,
которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону.
К выше изложенному необходимо добавить, что рассматриваемая
обязательная доля распространяется и на лиц, вступивших в брак до 18 лет, а
также эмансипированных лиц, если к моменту открытия наследства им не
исполнилось 18 лет. Как известно, в таких случаях закон наделяет их полной
дееспособностью. Однако в данном случае речь идет о лицах, не достигших 18
лет.
При этом, как следует из закона, указанная обязательная доля должна
составлять не менее половины законной доли лишенного ее
несовершеннолетнего, нетрудоспособного наследника. Следовательно,
обязательная доля может быть и больше, но никак не меньше.
4. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА
4.1. Понятие и способы принятия наследства
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Такое право
возникает со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя.
С этого момента наследники имеют право принять наследство или отказаться от
него. Принятие наследства наследниками является необходимой предпосылкой
приобретения ими соответствующих прав и обязанностей.
Принятие наследства это волевое действие, выражающее согласие
наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные и
неимущественные права и являющееся по своей природе односторонней сделкой.
Иными словами, без согласия наследника и вопреки его воле он не может
считаться принявшим наследство. Для этого лицо должно выразить намерение
принять наследство.
Чтобы принятие наследства было действительным, влекло переход прав на
имущество к наследникам, оно, как и любая сделка, должно отвечать
требованиям законодательства.
Совершение наследником действий, свидетельствующих о принятии
наследства, требует наличия у него дееспособности. Такие действия могут
быть совершены только дееспособным лицом лично или по доверенности через
представителя.
В случае если призываемый наследник является недееспособным вследствие
душевной болезни или слабоумия, то от его имени волю на принятие наследства
выражает его законный представитель- опекун. Если же наследником является
лицо в возрасте до 14 лет, то волю от его имени выражают родители,
усыновители.
Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет могут принять
наследство с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей, лица
признанные ограниченно дееспособными, — с согласия попечителей.
Согласие на принятие наследства наследником должно быть выражено
сознательно и свободно, без какого – либо влияния (например, угрозы либо
насилия). Не допускается принятие наследства с условием или оговорками.
Действующим гражданским законодательством установлено, что принятие
части наследства означает принятие всего наследства причитающегося
наследнику, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось [2; ст.
1069].
Если наследник пользуется оставшимся после смерти наследодателя
имуществом, то он считается принявшим и другое наследственное имущество,
например, дачу, находящуюся в другом населенном пункте, а также имущество,
которое обнаружиться впоследствии.
Акт принятия наследства имеет обратную силу. Это означает, что
принятое имущество считается принадлежащим наследнику не со дня принятия, а
со дня открытия наследства. Именно в этот момент определяется состав
наследственного имущества.
Если со времени открытия наследства и его принятия имущества принесло
доходы, то они принадлежат наследнику.
Если после открытия наследства какое- либо имущество окажется в
незаконном владении третьих лиц, наследник принявший наследство, имеет
право на истребование этого имущества.
В соответствии с п. 3 ст. 1069 Гражданского кодекса Республики
Беларусь принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает
принятие наследства остальными наследниками.
Наследство считается принадлежащим наследнику со времени открытия
наследства независимо от момента государственной регистрации права
наследника на это имущество, если это право подлежит регистрации.
Действия, свидетельствующие о принятии наследства, должны быть
совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Однако для ряда лиц — наследников второй и других очередей — право
наследования возникает лишь в случае непринятия наследства соответственно
наследниками первой и других очередей.
Гражданский закон устанавливает, что эти лица могут заявить о своем
согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия
наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех
месяцев [2; ст. 1071]. Однако, эти лица могут принять наследство до
истечения трех месяцев со дня окончания срока для принятия наследства.
Пропуск указанных сроков влечет утрату наследниками права
наследования. Однако наследник, пропустивший срок для принятия наследства,
может все же вступить в права наследства при согласии на это всех остальных
наследников, принявших наследство.
При их отказе он вправе обратиться в суд с иском о разделе наследства
и продлении срока для принятия наследства.
После признания судом права на получение причитающейся наследнику доли
ему должно быть возвращено имущество в натуре. Если же это сделать
невозможно, то возвращается его действительная стоимость на момент
приобретения, а также все то, что сбережено в результате пользования.
Возмещаются также неполученные доходы и затраты на сохранение и
содержание этого имущества с того времени, с которого он обязан возвратить
доходы с зачетом полученных выгод [2; ст. 1072].
Если лицо, осуждено к лишению свободы и не относится к категории
недостойных наследников, оно может принять наследство в течение шести
месяцев. Свои действия по принятию наследства такой наследник может
осуществить путем пересылки заявления нотариусу или через представителя.
В ст. 1070 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что
принятие наследства может осуществляться двумя способами:
1) путем подачи в государственную нотариальную контору по месту
открытия наследства заявления о принятии наследства;
2) путем фактического вступления во владение или управление
наследственным имуществом.
Первый способ заключается в подаче нотариальному органу заявления о
принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на
наследство.
Заявление подается в нотариальную контору не позднее шести месяцев со
дня открытия наследства.
Заявления о принятии наследства может быть сделано и через
представителя. Его полномочие на ведение наследственного дела должно быть
специально предусмотрено в договоренности.
Если заявление на принятие наследства подается нотариусу не самим
наследником, а, например, направляется по почте, то подпись наследника
должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным совершать нотариальные действия.
Подача нотариусу заявления о принятии наследства не обязательно должно
сопровождаться представлением документов, подтверждающих право на
наследство. Поэтому нотариус не вправе отказать наследникам в приеме
заявления по мотивам отсутствия всех необходимых документов. Эти документы
должны быть предоставлены нотариусу к моменту выдачи свидетельства о праве
на наследство.
Такой же смысл придается предъявлению иска о выделе наследственной
доли или продления срока на принятие наследства. Если по иску вынесено
судебное решение о продлении срока на принятие наследства, то он считается
принявшим таковое. Наследнику уже не нужно подавать заявление о принятии
наследства в нотариальную контору.
Специального розыска наследников по открывшемуся наследству нотариус
не осуществляет, но если ему известны сведения о месте жительства
наследников или месте их работы, то он обязан известить их.
Второй способ — фактическое вступление во владение или управление
наследством — может выражаться в различных действиях: если наследник хотя
бы в течение непродолжительного времени проживал в доме наследодателя или в
его квартире, вступил во владение вещами, принадлежащими наследодателю, то
он считается принявшим наследство.
Действия наследника по управлению имуществом, совершенные лично или
через представителя (например, ремонт имущества наследодателя, ведение
приусадебного участка, оплата коммунальных услуг и др.), также означают
принятие наследства.
Как уже отмечалось выше, принятие наследства предполагает принятие
всего имущества, а не каких- либо отдельных прав наследодателя. Если
наследник вступил во владение или управление частью наследственного
имущества, он считается принявшим все наследство, в чем бы оно ни
заключалось и где бы оно ни находилось [2; ст. 1069].
Подтверждение своевременного вступления во владение и управление
наследственным имуществом могут быть справки, подтверждающие оплату долга,
налогов, коммунальных услуг и другие. Если же наследник не может
предоставить соответствующие документы, то факт вступления во владение или
управление наследством подтверждается судом.
Таким образом, фактическое вступление во владение или управление
наследственным имуществом признается также, если наследник:
— произвел за свой счет расходы на содержание имущества;
— оплатил долги наследодателя;
— получил от третьих лиц причитающиеся наследодателю суммы;
— принял меры к сохранению имущества и защите его от посягательств или
притязаний третьих лиц.
4.2. Переход права на принятие наследства
(наследственная трансмиссия)
Если в период между открытием и принятием наследства умрет один из
наследников, то принадлежавшее ему право наследования переходит к его
наследникам по закону или по завещанию [2; ст. 1073]. Переход права на
принятие наследства называется наследственной трансмиссией.
Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли
не переходит к его наследникам. [2; ст. 1064]
Наследственной трансмиссией называется переход права на принятие
наследства к наследникам того наследника, которому это право принадлежало и
который умер, не успев его осуществить. Право принять наследство,
принадлежащее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками
на общих основаниях.
Однако здесь есть свои особенности.
Во-первых, право на принятие наследства может быть осуществлено в
срок, который не истек к моменту смерти наследодателя, в то время как для
принятия остальной наследственной массы установлен шестимесячный срок,
исчисляемый с момента смерти наследодателя. Может случиться, что срок на
принятие наследства пропущен, а срок на принятие остальной части наследства
не пропущен.
Если это произойдет, то наследственная доля, на которую
распространяется право на принятие наследства (а срок его принятия
пропущен), должна прирасти к долям наследников наследодателя, умершего
первым, либо перейти к государству как выморочная.
Во-вторых, на эту долю могут обратить взыскание кредиторы
первоначально умершего наследодателя, в то время как остальная часть
наследства наследника, который умер, не успев принять наследство, ль
взысканий со стороны этих кредиторов свободна [48; с. 553]. На него
взыскание могут обратить только его кредиторы. Что же касается кредиторов
последнего наследодателя, то они смогут обратить взыскание на эту долю лишь
после удовлетворения кредиторов первоначального наследодателя.
Приведем пример наследственной трансмиссии (наследования права
наследования):
После смерти гражданки Г., последовавшей 3 января 1996г., наследником
по закону явился ее сын Андрей. Но он, не успев принять наследство, умер 13
апреля того года. Право на принятие наследства, оставшегося после смерти
матери Андрея, переходит к его наследникам по закону- жене и дочери. Однако
сроки на принятие имущества, принадлежащего умершему наследнику, и его
права на долю в непринятом наследстве – не одинаковы. Имущество, лично
принадлежащее Андрею, может быть принято его наследниками – женой и дочерью
– в течение 6 месяцев со дня его смерти, а его доля в наследстве после
матери – в течение 3 месяцев, т. е. до 14 июля 1996 г.
При наследственной трансмиссии имеет место два наследования:
1) сначала после наследодателя;
2) потом после умершего наследника.
Наследственную трансмиссию следует отличать от наследования по праву
представления. Наследование внуков и правнуков имеет место только при
наследовании по закону, когда их родитель умер до открытия наследства, а
наследование в порядке наследственной трансмиссии возможно как по закону,
так и по завещанию, когда наследник умер после открытия наследства.
Переход права на принятие наследства следует также отличать и от тех
случаев, когда наследник, призванный к наследованию, успел принять
наследство путем подачи заявления или фактического вступления во владение
наследственным имуществом, но не оформил своих прав на наследство.
В этом случае принятое по наследству имущество уже считается
принадлежащим наследнику на праве собственности и потому входит в состав
наследства, открывшегося после его смерти. Поэтому и срок для принятия
этого имущества наследниками умершего будет исчисляться со дня его смерти.
Иными словами, в данном случае происходит наследование имущества, а не
переход права на принятие наследства.
4.3. Отказ от наследства
Наследник вправе отказаться от наследства как в целом, если он
является единственным наследником, так и от своей доли.
Считается, что он не принял наследство, если в течение шести месяцев
со дня открытия наследства, а также в случае, когда он уже принял
наследство, отказался от него в пользу других лиц из числа наследников по
закону, в том числе и тех, кто наследует по праву представления.
Наследник, отказываясь от наследства в пользу кого-либо из наследников
по закону, не связан очередностью призвания их к наследованию.
Так, наследник первой очереди (например, сын наследодателя) может при
наличии других наследников той же очереди (сестры, брата, матери)
отказаться от наследства в пользу наследника второй очереди (например,
своей тетки – сестры отца). Нельзя отказаться от наследства в пользу тех,
кто не является наследником по закону. В частности, не может быть заявлен
такой отказ в пользу внука или правнука наследодателя, если они не являются
наследниками по закону. Согласно ст. 1057 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону
только в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того
из родителей, который был бы наследником. Только в этом случае и возможен
отказ в их пользу.
Поэтому не может быть принят отказ, например, дочери умершего в пользу
своего сына, т.е. внука наследодателя, а равно отказ другого наследника
первой очереди в пользу внука наследодателя, если живы его родители.
Не может быть сделан отказ от наследства в пользу лица, которого
наследодатель лишил наследства.
Также нельзя отказаться от наследства в пользу лица, лишенного права
наследовать по закону. Однако возможен отказ в пользу нетрудоспособного
наследника, лишенного по завещанию обязательной доли. Такие действия
завещателя незаконны и такой наследник призывается к наследованию в
пределах обязательной доли и, следовательно, входит в круг наследников по
закону.
Наследник может отказаться от своей доли наследства в пользу
нескольких наследников. При этом он вправе указать размер доли, которая
должна перейти к каждому из них. В противном случае его доля распределяется
между наследниками, в пользу которых сделан отказ, в равных долях.
Вместе с тем следует иметь в виду, что доля наследника, отказавшегося
от наследства, должна в первую очередь идти на покрытие обязательной доли
нетрудоспособного наследника, которому завещатель не выделил наследства
либо выделил меньше, чем положено по закону.
Отказ от наследства – это волевое действие, которое представляет собой
одностороннюю сделку, совершаемую путем подачи заявления нотариусу или в
суде при рассмотрении наследственного дела.
В случае если заявление нотариусу не самим наследником, то подпись
наследника должна быть удостоверена нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным совершать нотариальные действия. Если же отказ
осуществляется через представителя, то в доверенности должно быть
специально предусмотрено полномочие на такой отказ [2; ст. 1074].
Отказ от наследства с оговорками или под условием не допускается.
Последствием отказа от наследства единственного наследника по закону
данной очереди является призвание к наследованию других наследников.
В тех же случаях, когда один из наследников, призванных к
наследованию, отказывается от своей доли, она присоединяется (прирастает) в
равных частях к долям других наследников по закону. Последствия здесь такие
же, как при невступлении наследника в течение шести месяцев во владение
наследственным имуществом или неподаче заявления нотариусу о принятии
наследства, т.к. отказ от наследства есть один из видов непринятия
наследства.
Приращение наследственных долей законных наследников произойдет не
только в случае непринятия наследства наследником по закону, но и при
лишении завещателем наследника права наследования.
Обязательному наследнику также предоставлено право отказаться от
получения наследства, которое в последствии перейдет к другим наследникам.
Однако родители, усыновители, опекуны недееспособного могут отказаться от
обязательной доли за недееспособного только с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства. Отказ же за несовершеннолетнего в возрасте
от 14 до 18 лет от наследства происходит также с согласия родителей,
усыновителей и попечителей при получении предварительно разрешения органа
опеки.
По общему правилу, не допускается отказ от части наследства
Отказ от наследства бесповоротен. Подав заявление в нотариальную
контору об отказе от наследства, наследник не вправе затем претендовать на
наследство.
Как и любая сделка, отказ от наследства предполагает свободное
изъявление воли наследника без чьего- либо давления. По этим мотивам отказ
от наследства может быть оспорен в судебном порядке. Отказ может быть
признан судом недействительным, если будет установлено, что наследник
действовал под влиянием угроз, обмана, насилия и т.д.
4.4. Раздел наследственного имущества
При наследовании по закону может сложиться такая ситуация, что
имущество может быть оставлено двум или нескольким наследникам без указания
конкретных вещей и прав, наследуемых каждым из них. В этом случае имущество
поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность
наследников и может быть разделено между ними.
Раздел производиться по соглашению наследников в соответствии с
причитающимися им долями. Имущество делится в натуре, если это возможно без
ущерба его хозяйственному назначению.
В случае если раздел в натуре произвести нельзя, то оно по
договоренности может оставаться в собственности одного наследника с
возложением на него обязанности выплатить стоимость другим наследникам.
Возможны и иные соглашения: продажа имущества и раздел его стоимости и др.
иными словами, поскольку все наследники становятся собственниками
имущества, то раздел или выдел из него доли производиться по правилам,
регулирующим право общей долевой собственности.
Соглашение о разделе имущества необходимо, в частности, если делиться
имущество, подлежащее регистрации. Оформление раздела позволяет наследнику
зарегистрировать конкретное имущество на свое имя.
Достигнутое соглашение о разделе наследства или выдела из него доли
одного из наследников, если оно заключено до выдачи свидетельства о праве
на наследство и нотариально удостоверено, является основанием для выдачи
наследникам свидетельства о праве на наследство с указанием в свидетельстве
конкретных вещей.
Если соглашение о разделе имущества заключено в течение шести месяцев
после выдачи свидетельства о праве на наследство и нотариально
удостоверено, то оно является основанием для регистрации имеющегося
недвижимого имущества в соответствии с этим соглашением [2; ст. 1079].
В целях защиты интересов ребенка закон устанавливает весьма важное
правило, из которого следует, что если ребенок зачат, но еще не родился, то
раздел наследства может быть произведен только лишь после рождения такого
ребенка [2; ст. 1081].
В том случае, если раздел наследства затрагивает интересы
несовершеннолетнего, то к участию в составлении соглашения о разделе
наследства и к рассмотрению дела в суде должен быть приглашен представитель
органа опеки и попечительства.
Говоря о разделе имущества, следует отметить, что закон закрепляет за
наследником преимущественное право на определенные объекты при его
проведении. При этом необходимо также учитывать, что преимущественное право
получает такой наследник по сравнению с другими наследниками не свыше его
наследственной доли, а в счет этой доли [2; cт. 1084].
Так, наследник, который обладал совместно с наследодателем правом
общей собственности на неделимую вещь или постоянно пользовался с
наследодателем или самостоятельно неделимой вещью, входящей в состав
наследства, то он имеет при разделе наследства преимущественное право на
получение в счет своей наследственной доли этой вещи [2; cт. 1082].
При определении преимущественного права на объекты наследования особо
выделены жилой дом, квартира, что является весьма существенной нормой. В
частности, в обозначенной статье сказано, что наследники, для которых
принадлежавшие наследодателю жилой дом, квартира или иное жилое помещение в
течение года до открытия наследства являлись единственным местом
постоянного проживания, имеют при разделе наследства преимущественное право
на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения, а также
находящихся в этом помещении домашней утвари и предметов домашнего обихода.
Следует полагать, что непременными условиями такого преимущественного
права являются годичный срок постоянного проживания и отсутствие других
таких мест.
В том случае, если вещь, о преимущественном праве на получение которой
заявляет наследник, несоразмерна по стоимости с его наследственной долей,
то это устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из
состава наследства либо иной компенсацией, в том числе и выплатой
соответствующей денежной суммы. Если соглашением между наследниками не
установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права
возможно после предоставления соответствующей компенсации другим
наследникам.
Поскольку данная норма носит диспозитивный характер, то
преимущественное право наследника на те или иные объекты может и не
возникнуть. Речь идет о том, что если объекты наследства обладают большой
стоимостью, а компенсации другим наследникам произвести не представляется
возможным, то и преимущественное право на них осуществить нельзя.
Если между наследниками не достигнуто соглашение о разделе
наследственного имущества, такой раздел производиться в судебном порядке.
5. ОХРАНА НАСЛЕДСТВА И ОФОРМЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ
Между днем смерти наследодателя и днем когда будет установлено, кто
именно стал наследником, проходит некоторое время. Поэтому иногда возникает
необходимость в принятии мер, направленных на обеспечение сохранности
наследственного имущества и устранения возможности его порчи, гибели и
расхищения.
Охрана наследства и управление им возложены на нотариуса по месту
открытия наследства. Названные нормы предоставляют ему большие права для
защиты прав наследников и других заинтересованных лиц.
Меры по охране наследства и управлению им осуществляются по заявлению
одного или нескольких наследников или других лиц, действующих в интересах
сохранения наследственного имущества в течение срока, определяемого
нотариусом с учетом характера и ценности наследства и времени, необходимого
наследникам, но не более одного года. Государственный нотариус вправе по
собственной инициативе принять меры по охране наследства и управлению им.
Для охраны наследственного имущества государственные нотариусы
производят опись имущества при участии двух свидетелей. До производства
описи нотариус обязан проверить наличие наследственного дела после
умершего, чье имущество подлежит описи.
В акте описи должны быть указаны: фамилия, имя, отчество нотариуса,
производящего опись; дата поступления заявления о принятии мер по охране
наследственного имущества; дата производства описи; фамилии, имена,
отчества и адреса лиц, присутствующих при производстве описи; фамилия, имя,
отчество наследодателя, время его смерти; подробная характеристика, оценка
каждого из перечисленных в описи предметов и др. В акте должна быть указана
общая стоимость имущества.
Оценка предметов производится с учетом их износа по заключению
специалистов. В случае несогласия с оценкой наследники вправе пригласить
специалиста- оценщика. Оплата его труда производиться наследниками.
Если входящее в состав наследственное имущество не требует управления,
то оно передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из
наследников, а при невозможности передать его наследникам – другому лицу по
усмотрению нотариуса.
В процессе выполнения обязанностей по охране наследства и управлению
им нотариус передавать его на хранение, а в том случае, когда в составе
наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления
им, нотариусу предоставлено право быть вверителем и в порядке,
предусмотренном ст. 909 Гражданского кодекса Республики Беларусь, заключить
договор доверительного управления имуществом.
Так, согласно ст. 1085 Гражданского кодекса Республики Беларусь за
счет наследства, но в пределах его стоимости возмещаются необходимые
расходы, вызванные предсмертной болезнью, расходы на похороны
наследодателя, а также расходы, связанные с охраной и управлением
наследственным имуществом. Все эти расходы должны быть документально
подтверждены (например, счет из магазина, справкой из лечебного учреждения
и др.).
О прекращении мер по охране наследственного имущества государственная
нотариальная контора по месту открытия наследства обязана предварительно
уведомить наследников.
Действия этих статей распространяется на имущество, наследуемое по
закону и по завещанию.
Для подтверждения права на принятое наследство нотариус или должностное
лицо, которому предоставлено право совершения такого нотариального
действия, по месту открытия наследства выдает по заявлению наследников
документ, называемый свидетельством о праве на наследство.
Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам как на все
наследственное имущество, так и на его часть, то есть может быть выдано
всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности. Получение
его, однако, составляет право, а не обязанность.
Свидетельство может быть выдано только на наследственное имущество,
лично принадлежащее наследодателю. Поэтому нельзя, например, выдать
свидетельство на все имущество, совместно нажитое супругами, если один из
них жив. В данном случае свидетельство может быть выдано только на личное
имущество умершего или на его долю в общем имуществе, нажитом во время
брака [29; с. 510].
Для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону подлежат
установлению и проверке: факт смерти наследодателя; время и место открытия
наследства; наличие отношений, являющихся основанием для призвания к
наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о
праве на наследство; состав и принадлежность наследственного имущества.
В подтверждение указанных обстоятельств наследники обязаны представить
соответствующие документы.
Факт смерти и время открытия наследства подтверждаются свидетельством о
смерти наследодателя, выданным органом, осуществляющим регистрацию актов
гражданского состояния.
Место открытия наследства подтверждается выпиской из домовой книги
(справкой ЖЭС, ЖСК, исполнительного и распорядительного органа и др.) о
месте жительства наследодателя (справка должна содержать сведения о всех
лицах, проживавших совместно с ним на момент его смерти); справкой
адресного бюро; копией записи акта о смерти наследодателя, в которой
имеется специальная графа о последнем месте жительства умершего,
заполняемая работниками органа ЗАГС на основании данных паспорта о прописке
умершего; справкой военного комиссариата о прописке до призыва на срочную
военную службу и др.
В случае отсутствия у наследников документов, подтверждающих место
открытия наследства, нотариус разъясняет наследникам возможность
установления данного факта в судебном порядке.
Доказательством родственных и иных отношений наследников с
наследодателем являются свидетельства органов, осуществляющих
государственную регистрацию актов гражданского состояния, копии записей
актов гражданского состояния, записи в паспортах о супруге, копии
вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных
отношений, справки, подтверждающие добрачную фамилию и иные отношения.
Когда один или несколько наследников по закону лишены возможности
представить документы, являющиеся основанием для призвания к наследованию
по закону, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с
согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших
документы.
Свидетельство о регистрации актов гражданского состояния выдаются
только гражданам, в отношении которых они составлялись. В связи с этим в
случае смерти гражданина, в отношении которого совершена соответствующая
запись акта гражданского состояния (для истребования сведений о заключении
брака, который в последующем был расторгнут и др.), государственный
нотариус направляет запрос в орган, совершающий государственную регистрацию
актов гражданского состояния.
Для оперативного розыска соответствующей записи акта гражданского
состояния государственный нотариус указывает в запросе все сведения,
которыми он располагает, в отношении граждан и запрашиваемого акта
гражданского состояния (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, дата
и место смерти, место жительства, время и место заключения (расторжения)
брака, годы, за которые необходимо проверить записи актов гражданского
состояния, и др.).
Если о выдаче свидетельства о праве на наследство просит лицо,
считающее себя иждивенцем наследодателя, оно обязано представить нотариусу
документы, подтверждающие его нетрудоспособность на момент смерти
наследодателя и факт нахождения у него на иждивении. Нетрудоспособность
иждивенца, связанная с возрастом, проверяется по паспорту или свидетельству
о рождении; нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья, — по
пенсионному удостоверению, свидетельству инвалида или справке МРЭК.
В доказательство факта нахождения на иждивении может быть представлена
справка отдела социальной защиты населения местного исполнительного и
распорядительного органа либо копия вступившего в законную силу решения
суда об установлении факта нахождения на иждивении.
При определении доли, причитающейся нетрудоспособному иждивенцу
наследодателя, нотариус должен руководствоваться требованиями статьи 1063
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Если после выдачи свидетельства о праве на наследство обнаружиться,
что на какое-то имущество свидетельство не было выдано, то выдается
дополнительное свидетельство о праве на наследство [8; c. 41-47].
По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается по
истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Но нотариус вправе
выдать его до истечения этого срока, если есть данные, о том, что нет
других наследников.
Наследники вправе получить свидетельство в любое время, когда
возникнет необходимость. Определенного срока для этого не существует.
Если на наследственное имущество органами следствия наложен арест, то
свидетельство о праве на наследство не выдается до отмены ареста. В
соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь
такой арест в целях обеспечения гражданского иска или возможной конфискации
имущества обвиняемого или подозреваемого либо лица, несущего по закону
материальную ответственность за свои действия [6; ст. 132].
В некоторых случаях без свидетельства о праве на наследство нельзя
осуществить такие наследственные права, как подарить, продать дом и др.
При возникновении спора о праве собственности на наследственное
имущество выдача свидетельства о праве на наследство может быть
приостановлена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог данного научного исследования, еще раз отметим, что
наследственное право, как подотрасль гражданского права, представляет
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу
имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.
Наследование по закону носит лишь восполнительный характер по
отношению к наследованию по завещанию, что закреплено в ст. 1032
Гражданского кодекса Республики Беларусь и подтверждается структурой
раздела «Наследственное право».
Сохранив очередность призвания наследников по закону к наследованию,
действующий Гражданский кодекс Республики Беларусь довел число этих
очередей до восьми.
На мой взгляд, одна из основных причин увеличить число очередей
наследников по закону состоит в том, чтобы свести к минимуму случаи
перехода наследства как выморочного в собственность Республики Беларусь.
Насколько оправдан такой подход – покажет будущее.
Отечественное наследственное право в настоящее время содержит немало
пробелов в области обеспечения наследования членов семьи, а, именно:
1. Институт наследования по закону ставит под особою защиту интересы
несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников. Им гарантируется
передача определенной доли наследства, если умерший в завещании не выделили
им ничего либо выделили меньше предусмотренного в законе минимума.
Однако, положение, существующее в действующем законодательстве, когда
несовершеннолетний ребенок, проживающий отдельно от наследодателя, ничего
не получает по наследству, если наследственная масса состоит из предметов
обычной домашней обстановки и обихода и имеется другой наследник, в отличие
от данного лица проживающий совместно с наследодателем считаю
противоречивым и нуждающимся в доработке.
2. Законодателем до настоящего времени не выработан четкий перечень
предметов обычной домашней обстановки и обихода.
На мой взгляд, критерием различия между предметами обычной обстановки
и предметами роскоши должно быть потребительское назначение вещи, а не ее
стоимость. То есть, если та или иная вещь служила удовлетворению
повседневных потребностей наследодателя и совместно проживающих с ним
наследников, то она должна быть отнесена к предметам обычной домашней
обстановки и обихода.
3. Правопорядку Республики Беларусь совершенно неизвестны институты
фактического (незарегистрированного) брака, союза однополых пар,
наследования по закону свойственников, являющихся, по моему мнению,
реальными проблемами.
Список законодательных пробелов, неурегулированных вопросов
наследственного права можно было бы еще продолжить. Выше были приведены те
из них, которые заслуживают особое внимание в силу актуальности на
сегодняшний день. Это лишний раз подтверждает, что нормативное
регулирование вопросов наследственного права должно идти в ногу со временем
и постоянно совершенствоваться и с учетом сложившейся судебной и
нотариальной практике вносить соответствующие изменения и дополнения в
действующее законодательство.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Конституция Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь. 1999. № 1. Ст. 1.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь // Ведомости Национального
собрания Республики Беларусь. 1999. № 7-9. Ст.101.
3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 18-19
4. Жилищный кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь. 1999. № 28
5. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 55
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 77-78
7. О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании.
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря
2001г № 16 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
2002. № 8
8. Инструкция «О порядке удостоверения завещаний, принятия мер по охране
наследства и оформления наследственных прав государственными
нотариальными конторами», утверждена приказом Министерства юстиции № 116
от 31 мая 1999 г. // Юстиция Беларуси, 1999, № 3, С. 41-47
9. Оформление наследственных прав граждан (теория и обобщение нотариальной
практики государственных нотариальных контор Республики Беларусь).
Утверждено решением совета нотариусов Республики Беларусь 5 марта 1998г.
// Юстиция Беларуси. 1998. №1. С. 34-39.
10. Барщевский М.Ю. Наследственное право. М.: Юридическая литература, 1996.
182 с.
11. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство… М.: Юридическая литература,
1989. 192 с.
12. Борзова К.А., Гавзе Ф.И., Глебова Л.В. и др. Научно-практический
комментарий к Гражданскому кодексу Белорусской ССР. Мн.: Беларусь, 1991.
528 с.
13. Бусленко Н.И. Книга-адвокат: вопросы и ответы. Ростов-на-Дону.: Изд-во
Феникс, 1996. 576 с.
14. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации: общие положения;
правовые основы. Образцы типовых документов. М.: Юрайт-М, 1998. 316 с.
15. Власов Ю.Н. Наследственное право. М.: Юрайт-М, 2001. 135 с.
16. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. – М.,
Юрайт, 2002. 355 с.
17. Выдача свидетельства о праве собственности на наследство // Советская
юстиция, № 8, 1980 г. С. 42-47
18. Гавриленко В.Г., Ядевич Н.И., Изотко В.П. Гражданское право. Пособие
для студентов и предпринимателей. Серия: «Энциклопедия гражданского
права». Мн.: Право и экономика, 1997. 348 с.
19. Голубева Л.Л. Наследственные права женщин в Белоруссии в 15 – 17 вв.//
Вестник БГУ. Сер. 3. История. Философия. Психология. Политология.
Социология. Экономика. Право. 1999. № 2. С. 82 – 85
20. Гражданское право Республики Беларусь (Особенная часть). Учебное
пособие. – Мн.: “Веды”, 1998. 240 с.
21. Гражданское право. Учебник. В 2-х т. Т.1. / Отв. ред. Е.А.Суханов. –
М., 1994. 384 с.
22. Данилов Е.П. Справочник адвоката: Консультации. Защита в суде. Образцы
документов. 3-е изд. М.: Новый юрист. 1999. 528 с.
23. Добровольский О. Прошу оказать содействие в получении наследства за
границей… // Юстиция Беларуси. 1998. №1. С. 49-51
24. Евдокимова Т. Споры связанные с принятием наследства. // Советская
Юстиция. № 10. 1985. С. 51-54
25. Иванов Г.А. Обсуждение части 3 проекта Гражданского кодекса Российской
Федерации. Раздел «Наследственное право».// Законодательство. 1997. №2.
С. 24-32
26. Карчевская Л.И. Институты собственности и проблемы наследства. //
Государство и право. № 1. 1992. С. 34-37
27. Колбасин Д.А. Гражданское право Республики Беларусь. Особ.часть: Практ.
Пособие. – Мн.: Молодежное научное общество, 2001. 547 с.
28. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. Кн. 1.
/Отв. Ред. В.Ф.Чигир. – 2-ое изд. — Мн.: Амалфея, 2000. 544 с.
29. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. Кн. 2.
/Отв. Ред. В.Ф.Чигир. – Мн.: Амалфея, 1999. 624 с.
30. Красавчиков О.А. Советское гражданское право: Учебник. В 2-х т.Т.2. М.:
Высшая школа, 1973. 558 с.
31. Лозенко Л. Если наследодатель собственник УП. // Бюллетень нормативно-
правовой информации. 2001. № 15. С. 31 – 34.
32. Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование.// Адвокат. 1997.
№1/2. С. 27-32
33. Максимова Т.Н. Гражданское право (в вопросах и ответах). Учебное
издание. Мн., Институт правоведения и предпринимательства, 2001. 56 с.
34. Немков А.М. Очерки истории наследственного права, Воронеж: Спектр.
1979. 183 с.
35. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. –
Кишинев: КноРус. 1973. 221 с.
36. Огнев Я. … Призываются наследники первой очереди. //Человек и закон,
1995, №2. С. 51-58
37. Обществознание: Учебное пособие. / Под ред. проф. А.В. Опалева. М.:
ЮНИТИ – ДАНА. 2000. 327 с.
38. Пенкрат В.И. Семейное право Республики Беларусь: Практ. пособие. Мн.:
Молодежное научное общество. 2001. 180 с.
39. Пронина М.Г. Наследственное право // Справочник юрисконсульта: В 4 т.
Т.3. Комментарий действующего законодательства Республики Беларусь. /
Коллектив авторов. Мн: Амалфея, 1997. 848 с.
40. Пронина М.Г. Право наследования. Мн.: Беларусь. 1989. 96 с.
41. Пунько Т.Н. Изменение отношений собственности, как основы развития
наследственного права.// Проблемы государственного управления и
реформирования экономики. Мн.: Беларусь. 1999. С. 193 – 195.
42. Пухова Т. Место и время открытия наследства. // Человек и закон. 1995.
№2. С. 16-21
43. Резникова Е.В. Наследственное право Российской Федерации // Юридический
вестник. 1998. № 4. С. 132-134
44. Репин В.С. Настольная книга нотариуса (теория и практика). М., Норма-
Инфра. 1994. 436 с.
45. Рясенцев В.А. Советское гражданское право: Учебник. В 2-х частях. Ч.2.
3-е изд., перераб. и дополн. М.: Юридическая литература, 1987. 576 с.
46. Самойлов С. А., Сидоров В.Е. Вы – наследник. М.: Олимп, 1999. 183 с.
47. Сегалова Е.А. Наследование членов семьи и ближайших родственников:
история, практика, перспективы. // Государство и право. 2000. № 12. С.
55-63.
48. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: Учебник. Ч. 3. М.:
Проспект, 1998. 754 с.
49. Толстой Ю.К. Наследственное право. М.: Проспект,1999. 218 с.
50. Чигир В.Ф. Новый Гражданский кодекс Республики Беларусь. Общий обзор.
Мн.: Амалфея, 1999. 160 с.
51. Шаройко Л. Наследственное право: некоторые вопросы его применения. //
Судовы веснiк. 2000. № 4. С. 14-17.
52. Щелокова Е. Бремя наследования. // Домашний адвокат. № 8. 1995. С. 37-
42
53. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская
юстиция. 1998. № 11. С. 46-49
54. Эрделевский А.М. Самое новое в законодательстве о наследовании. М.,
2001. 159 с.
55. Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества. // Вестник МГУ. 1999. №
3. С. 2-14